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“劉翔”商標申請遭駁凸顯姓名權(quán)與商標權(quán)沖突

發(fā)布時間:2013-3-1來源:中國知識產(chǎn)權(quán)報點擊:返回列表

  據(jù)媒體報道,與劉翔簽約的耐克公司2006年曾申請注冊“劉翔”商標,因早已有其他公司注冊該商標而遭到駁回。隨后,耐克公司將國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱商評委)訴至法院。日前,法院根據(jù)商標法采取先申請原則一審駁回了耐克公司的起訴。 
       我國商標法第三十一條規(guī)定:申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。然而,姓名權(quán)是否屬于商標法中第三十一條規(guī)定的“在先權(quán)利”呢?最高人民法院法釋(2008)3號文件中指出:在先權(quán)利包括著作權(quán)、外觀設計專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等。該司法解釋并沒有明確指出姓名權(quán)是一種在先權(quán)利。而根據(jù)國家工商行政管理總局商標評審委員會公布的商標審理標準規(guī)定:未經(jīng)許可,將他人的姓名申請注冊商標,給他人姓名權(quán)造成或者可能造成損害的,爭議商標應當不予核準注冊或者予以撤銷。 
       將姓名注冊為商標可以分為兩種類型,一類是將普通人的姓名注冊為商標,另一類是將名人的姓名注冊為商標。第一類名字注冊商標較為簡單,只要符合商標注冊的基本要求即可。而第二類用名人的姓名注冊商標則較為復雜。因為名人的姓名一旦用到商標注冊之上,則蘊含了巨大的經(jīng)濟利益。近些年來,“傍名人”的商標搶注戰(zhàn)愈演愈烈,市場上出現(xiàn)了“姚明一號”運動鞋、“葉詩文”泳衣、“姚明”衛(wèi)生巾。這種利用“傍名人”的商標是否一定會侵犯到名人的姓名權(quán)呢? 
       事實上,姓名權(quán)并不是一種獨占性的權(quán)利,也不具備唯一性的特征。不同的人可以使用相同的名字,同時分別享有姓名權(quán)。特別是在中國,龐大的人口數(shù)量,使同名同姓成為一個很普遍的現(xiàn)象。 
       所以,在使用姓名的時候不涉及到名人的肖像,或者名人在商標公示期內(nèi)沒有提出異議,很難以侵犯姓名權(quán)為由申請撤銷已注冊商標。 
       商標權(quán)是一項排他性的權(quán)利,而姓名權(quán)并不是一種獨占性的權(quán)利。我們雖然有必要維護他人姓名權(quán)這種在先權(quán)利不被侵犯,但是也必須認識到姓名權(quán)的特殊性,不能因為企業(yè)的商標和名人的姓名相同就判定侵權(quán)。那么如何來協(xié)調(diào)姓名權(quán)和商標權(quán)的關(guān)系呢? 
       具體可以分為以下幾種情況: 
       首先,如果商標申請人未經(jīng)名人授權(quán),而惡意搶注與名人姓名相同文字的商標,同時申請人本身與該文字又沒有任何必然的聯(lián)系,就可以認為這種注冊行為屬于惡意搶注,侵犯了他人的姓名權(quán)。 
       其次,如果商標申請人并沒有主觀侵犯名人姓名權(quán)的故意,而只是巧合或者本身的名字與名人相同,就不宜認定其注冊的商標侵犯了他人的名譽權(quán)。例如在“劉翔”商標案中,“劉翔牌”商標早在1986年就被上海劉翔實業(yè)有限公司注冊了,而當時的劉翔只有3歲,其不可能預見劉翔日后成為奧運冠軍,其注冊“劉翔牌”商標主要是因為申請人姓劉,而且“住在毅翔村,這個翔字又有一飛沖天的意思,很好聽所以當時就這么用了”。所以,申請人并不存在主觀侵犯他人姓名權(quán)的故意,商標中的文字也只是一種巧合,因而不應該認定其商標注冊行為侵犯了劉翔的姓名權(quán)。退一步講,假使認定“劉翔牌”侵犯了劉翔的姓名權(quán)這種在先權(quán)利,但是根據(jù)商標法第四十一條的規(guī)定:“已經(jīng)注冊的商標,違反本法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定的,自商標注冊之日起5年內(nèi),商標所有人或者利害關(guān)系人可以請求商評委裁定撤銷該注冊商標”,而“劉翔牌”商標是在26年前注冊成為商標的,顯然超過了申請撤銷商標的期限,所以當事人也不能以侵犯自己姓名權(quán)為由請求商評委裁定撤銷該注冊商標。 
       在商標權(quán)取得上,美國不同于大陸法系國家,并未采用“注冊取得”的原則,而是采用“使用取得”的原則。在美國,商標被視為一種商業(yè)活動的附屬物,商標的存在必定要與某一商業(yè)活動相聯(lián)系。美國相關(guān)法律規(guī)定:“商標在受到保護之前必須已在使用”,這種原則可以很好的規(guī)避惡意搶注商標的行為,除非兩個人同名同姓,且在某一商業(yè)領(lǐng)域都贏得了較高的聲譽,然而此類情況在實踐中很少會發(fā)生。 
       英國和日本的學者提出一種“姓名商品化權(quán)”理論,認為姓名商業(yè)化的本質(zhì)是利用名人的聲譽來吸引消費者,這種將名人姓名用于商品上的行為被稱之為“姓名的商品化權(quán)”。日本商標法第四條則規(guī)定含有他人的肖像或者他人的姓名或名稱或著名的別號、藝名或筆名或它們的著名簡稱的商標(取得本人的同意者除外)不能進行商標注冊。(王太拓 作者單位:清華大學法學院)

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